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工伤赔偿兼得论应当休矣范文.doc
工伤赔偿兼得论应当休矣
工伤赔偿兼得,是指当职工因第三者介入造成伤害,出现多元救济方式并存时,针对同一损害,被害人可以同时请求而保有之,还是仅得选择其中一项,或者被害人得分别就不同救济制度同时主张,但不得超出其所受损害?⑴ 对此,理论界众说纷纭,司法实践五花八门,“兼得”之判决时有报导,混乱状态已现,大有非予兼得不足以维护受害者之权益。更有人主张,工伤保险基金赔付后,用人单位再承担工伤侵权赔偿责任。⑵ 目前兼得论者众。溉原指望《侵权责任法》对此予以纠正,然令人遗撼的是《嘶侵权责任法》对此保持了沉默,也许是有意留给司法解释窒解决。为拓展人们的研究视野,现不揣冒昧,略陈管见,恝以求教大方。
兼得论者主张瑷兼得多重赔偿的一个重要理由是,第三人的侵权行为直接坛作用于职工人身,被侵权的是其个人,因此,其有权请求顾第三人赔偿;又职工被侵权时,可归因于职务行为,因此担,职工也可以主张工伤赔偿。因工伤保险与侵权损害赔偿ほ是两个不同的权利体系,“二者不具有互相取代性”,因ゐ而可以兼得。显然,兼得论者立论中蕴含的前提是职务行为与非职务行为在同一个侵权中同时并存。问题是:职务宄行为与非职务行为,此两者在同一人受害中能否同时并存?这是赔偿中应当首先解决的前提问题,也是兼得论有无蚌立论基础的重要问题。然我们的学者、司法者均有意、无意的回避了这一问题。
根据概念“各子项互不相容,宦各子项之和必穷尽母项, 每次划分必须按同一标准进行咀”之逻辑规则,⑶ 当一个人的行为,以是否履行职务嘧为标准进行划分,得出的是职务行为与非职务行为两个子项。lOcALhoST两子项已穷尽了母行-行为,且\相互排斥,互不相容,非此即彼,既不能同时并存,也不残能同时均不存在,两者必居、也只能居其一。是职务行为桑,必然排除非职务行为;是非职务行为,则必然排除职务菡行为。不可能发生一人之行为同时既是职务行为,也是非职务行为之情形;也不可能发生既不是职务行为,也不是伛非职务行为之情形。因此,行为人同时,职工之人格ㄥ为单位吸收,职务行为所生之后果由用人单位承担;且致术害人一个行为,或职务行为,或非职务行为,不可能同时沫既是职务侵权,又是非职务侵权;而一个损害,给予两份ォ赔偿
根据常识,任何人主张权利,必须首先确定双方之腮身份,身份不明,则主体不清,是无法正当主张权利的。在第三人侵权之场合,受害人主张赔偿时,必须首先确定煮本人是职务行为还是非职务行为,这是受害人主张权利的前提与基础,只有首先确定了本人身份,尔后才能确定由Ц谁、向谁主张权利。因此,向谁主张权利是受害方选择、掬确定自已身份之结果,而不是原因。与其说是让职工选择吆向第三人、还是受害人所在用人单位主张权利,还不如说这是让职工选择、确定自已受害时之本人身份更为准确。桔当受害人一经选择职务行为时,则对第三人的索赔权利只禅能由用人单位行使,受害人无权再向第三人行使索赔权利惰,此种状况下,赔偿兼得问题不可能发生;如选择非职务戾行为,则伤害与所在单位无关,受害人无权向单位主张工╂伤赔偿,在此状况下,赔偿兼得也不可能发生。因此,受箫害人受害时不论是职务行为、还是非职务行为,针对同一¥损害,不能、也不存在兼得多份赔偿之问题,这是根据逻峥辑得出的必然结论。然兼得论者、司法实务者均有意、无少意地回避了受害人受害时身份确定这一前提,导致了理论与司法实践的混乱,应当纠正。
目前,司法界、理论鳟界、包括部分立法及司法解释中,逻辑混乱的状况时有所雉见。仅在侵权责任归责原则上,则有“过错责任”、“无鳄过错责任”、“公平责任”、“过错推定责任”三原则、┉四原则之说。然公平正义是企业获得‘垄断暴利’和企业佾员工获得‘垄断福利’的工具。⑸ 而作为涵盖了我国菪75%以上城镇就业人员的中小企业,特别是个休户,有蟛许多是下岗人员自谋生存,请几个帮工,挣几个生存钱的,他们的经济实力与大企业尤其是一些垄断企业是无法相比的。且用人单位并不仅仅涉及受害职工利益,同时也涉俘及到公司的其他职工及公司债权人等多个群体的
社迓会之
弱势与强势,本是一个相对的概念,在有八亿农民б的中国,职工仅为少数,职工比之农民、下岗者、待业者蜿享有更为周全的劳动保障,其不但有相对稳定的、有的还氟有较高的经济收入,此外尚有医疗保险、养老保险等种种洁劳动法上权利之保障。笔者不反对把职工也称为弱者,但嫦同为弱者,显然不能在同一层次相提并论。职工与农民、硒下岗失业者相比,显然只能算是社会的次弱者,是弱势群赝体中的强者。而作为公务员之职工,高工资、高住房公积勃金、免交养老保险费、公款获取学历、境内外公费旅游等种种优势,加上办私事比无权者们更方便更省钱等种种隐掠性利益,更是弱势群体中的强者。由于弱势群体并非都是舀受害者,强势群体并非都是致害人,从群体的数量、文化ピ之层次以及在生存
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