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认定驰名商标需要考虑的主要因素第二节商标法
六、对驰名商标的法律保护驰名商标驰名商标是指在我国享有较高声誉并为相关公众所知晓的商标。我国商标法规定的相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者、生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。首先,驰名商标是一种具有较高声誉的商标,使用该商标的商品信誉高、质量好且占有相当大的市场份额,使用该商标的企业具有较强的实力,连续多年经营业绩显著,通常是连续使用年限较长的商标;其次,驰名商标是为相关公众所熟知的,并不需要为所有人认知或在所有领域都具有很高的知名度。1.相关公众对该商标的知晓程度2.该商标使用的持续时间3.该商标的任何宣传工作的持续性时间、程度和地理范围4.该商标作为驰名商标受保护的记录驰名商标既可以是注册商标,也可以是非注册商标。对于驰名的注册商标或是驰名的未注册商标,我国《商标法》给予了不同程度的保护。第二节商标法
最早对驰名商标进行保护的是《巴黎公约》,其后《与贸易有关的知识产权协议》将其保护范围扩大。为适应市场经济的发展,履行我国加入世界贸易组织的承诺,我国《商标法》也增加了对驰名商标的保护,同时明确了认定驰名商标的基本标准。简言之,非注册驰名商标可受到相同或类似类别保护,注册的驰名商标可受到跨类保护。《商标法》对驰名商标的认定和使用作了明确规定。确立了个案认定原则,即相关部门根据当事人的请求,基于处理涉及商标案件的需要对驰名商标作出事实认定,以此防止驰名商标认定过多过泛。认定的主体有三类:工商行政管理部门、商标评审委员会和人民法院。被认定为驰名商标的,经营者不得将“驰名商标”字样用于商品及其包装、容器上,或者用于广告宣传等商业活动。《商标法》第13条规定,就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。专利法是调整申请、取得、利用和保护专利过程中发生的各种社会关系的法律规范的总称。《中华人民共和国专利法》于1984年颁布施行,并于2008年12月27日进行了第三次修正。第三节专利法一、专利法概述专利“专利”(patent)一词作为法律术语系外来词,原指由国家授予某项可公开的发明的垄断权。现代意义上的“专利”可以从广义和狭义两个层次来理解。广义的专利有三层含义第一,指权利人所享有的专利权第二,指取得专利权并受专利法保护的发明创造第三,指专利文献而狭义上的专利则是指法律授予的专利权,这也是最基本、最能反映专利本质属性的含义。专利权专利权是指国家专利主管机关按照法律规定的条件和程序,授予申请人在一定期限内对某项发明创造享有的独占权。专利权属于知识产权的一个重要组成部分,具有知识产权的一般特征:独占性、地域性和时间性。此外,专利权还具有其他特征1.专利权客体的公开性2.权利的确定必须由国家专利主管机关授予3.权利的排他性专利法可以成为专利权人的主体有第三节专利法二、专利权(一)专利权的主体简单地讲,即专利权人,是指依法获得专利权,并承担与此相应的义务的自然人和社会组织。专利权主体1.非职务发明创造的发明人或者设计人。发明人即完成发明创造的人,我国专利法将外观设计的完成人称为设计人。发明人或者设计人必须是直接参加发明创造活动的人,必须是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造的过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。所谓非职务发明创造是指在本职工作之外,用自己的设备、资金作出的发明创造。我国《专利法》第6条规定,对于非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。2.职务发明创造的发明人或者设计人所在的单位。职务发明创造分为执行本单位的任务所完成的职务发明创造以及利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。3.共同发明创造的发明人或者设计人。两个以上单位或者个人合作完成的发明创造为共同发明创造。除另有协议的以外,申请专利的权利属于共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。4.委托发明创造协议约定的人。委托他人完成发明创造的,专利权人可以通过协议约定。未约定的,专利权归完成发明或设计的人。5.发明创造的合法受让人。我国《专利法》明确规定,专利申请权和专利权可以转让。因此,一项发明创造的专利申请人、专利权人可以依法转让其专利申请权和
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